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刑事辩护的艺术 法学理论 陈瑞华 新华正版

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  • 装帧:    平装
  • 开本:    16
  • 页数:    359页
  • 字数:    288千字
  • 出版时间: 
  • 版次:  1
  • 装帧:  平装
  • 开本:  16
  • 页数:  359页
  • 字数:  288千字

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    • 商品分类:
      法律
      货号:
      xhwx_1201689290
      品相描述:全新
      正版特价新书
      商品描述:
      主编:

      陈瑞华老师十年潜心力作,讲解中国式刑事辩护,刑辩如何展开,法官如何说服等,让刑辩的律师有尊严,让律师的刑辩有艺术!刑事辩护一直是法律领域中备受关注的内容。作者结合大量新的刑事案例展开,结了律师界在刑事辩护实践中的智慧、经验、和策略,提出了适合不同案件的刑事辩护的艺术,希望对推动中国刑事辩护的发展有所助益。

      目录:

      上篇  刑事辩护的经验 申请的艺术  阅卷的艺术  调查的艺术  如何挑战公诉方的鉴定意见  法庭质证的艺术(之一)  法庭质证的艺术(之二)  说服二审法官的艺术  从形式化辩护走向实质化辩护  积极辩护的特殊逻辑  反守为攻的辩护中篇  刑事辩护的智慧   刑事辩护的前置化 刑事案件的救援期 刑事辩护的庭后延伸 专业化过程理论 阶梯理论 相似案例的援引 战略威慑理论 为权利而斗争 政治问题法律化 适当利用社会和政治力量下篇  刑事辩护的趋势   刑事辩护业务的模块化与单元化   量刑辩护的化   协商与妥协的艺术   不发表不利于委托人的意见   被告人是好的律师助理   刑事辩护的第六空间   有效辩护的理念   从式服务走向体检式服务

      内容简介:

      陈瑞华教授来专注于刑事辩护的研究,本书即是其对十多年刑事辩护研究的多方面整理和深度概括。刑事辩护的艺术中,作者不仅结了律师界关于刑事辩护的策略和(律师如何提出申请、如何阅卷、如何调查、如何挑战公诉方的鉴定意见、如何对公诉方证据进行质证、如何掌握说服二审法官的独特艺术等),而且将刑事辩护的经验概括成很多朗朗上的“理论”(比如刑事辩护的救援期、专业化过程理论、阶梯理论、战略威慑理论、癌症理论等),同时对刑事辩护未来的趋势进行了展望。本书兼具实用、理论和艺术,不仅适合刑事辩护领域的律师、法官等阅读,也适合法学院师生阅读。

      作者简介:

      陈瑞华,法学博士,北京大学法学院教授,“长江学者奖励计划”特聘教授。曾获得中国法学会第四届“十大杰出青年法学家”称号。主要研究领域是刑事诉讼法学、证据法学、制度、程序法理论、法学方法,在法学界和法律实务界具有较为广泛的学术影响。代表作品:刑事诉讼的前沿问题程序正义理论看得见的正义等。

      精彩内容:

      刑事辩护的艺术精彩书摘调查的艺术调查与会见、阅卷一起,被称为律师进行庭前御准备工作的“三驾马车”。如果说会见更多的是从在押嫌疑人、被告人那里获取案件信息,阅卷是对公诉方的证据体系和办案过程进行全面了解的话,那么,调查则是律师获取新证据、核实原有证据的专门调查活动。从调查的方式来看,这项辩护活动可以分为两种类型:一是自行向有关单位或者个人调查核实证据材料,或者了解案件情况,制作相关笔录材料;二是向检察、法院申请调取相关证据材料,或者申请传召证人出庭作证。对于前一种调查方式,我们可以称之为“自行调查”;对于后一种调查方式,我们则称之为“申请调查”。根据众多律师的辩护经验,调查是一项十分重要而又充满职业风险的辩护活动。之所以说调查十分重要,是因为这是律师从事积极辩护活动的基本保障。如律师不满足于通过会见、阅卷来形成辩护思路,如律师要另辟蹊径,提出一种足以产生“釜底抽薪”效果的新的辩护观点,必须发现并搜集新的证据材料,或者寻找新的证人证言,以便论证一种有别于起诉书所记载的指控事实的新“故事”。在一系列案件的审理过程中,辩护律师即便明确指出了公诉方的证据存在“重大盾”“无法形成完整的证据锁链”“无法具有排他”等方面的问题,都很难说服法官接受其无罪辩护意见。但是,律师如发现了新证据足以证明,“凶手另有其人”,或者“被害人安然无恙地归来”,那么,原来认定被告人构成犯罪的事实也不攻自破,根本无法成立,于是也容易实现无罪辩护的目标。这足以说明,积极辩护是无罪辩护的有效途径,而调查则是律师从事积极辩护不可或缺的重要手段。那么,为什么说调查又属于充满职业风险的辩护活动呢?这是因为,我国刑事诉讼法为律师辩护设置了多项止规则,严律师毁灭、伪造证据,或者帮助犯罪嫌疑人、被告人或者证人隐匿、毁灭、伪造证据,严律师采取威胁、引诱或者其他方式唆使证人违背事实改变证言或者作伪证。律师违反这些止规则的,轻则会受到纪律处分,重则有可能被追究刑事责任。特别是我国刑法第306条所确立的“妨碍作证罪”,已经成为悬在律师界头上的一把“达摩克利斯之剑”,并且每年导致多名律师被采取强制措施甚至被定罪判刑。通常情况下,遇有某一控方证人或者被害人提供了不利于被告人的证言陈述,辩护律师向其进行单方面调查,而这些证人、被害人改变了证言陈述,或者提供了有利于被告人的新证言陈述的,侦查有可能对这些证人、被害人连同辩护律师一起进行立案侦查,甚至提起公诉。自2012年以来,随着刑事诉讼法对辩护律师涉嫌犯罪案件的立案管辖作出了一些调整,实践中对辩护律师启动刑事追诉程序的案件也在逐年减少,但是,律师界仍然噤若寒蝉,对于调查所可能带来的职业风险心有畏惧,对于调查本身也是避之唯恐不及。在程度上,调查已经成为刑事辩护律师自行设定的一大“职业区”。尽管如此,一些资历辩护律师仍然坚持进行调查工作,并将调查视为积极辩护的内在要素以及有效辩护的基本保证。例如,根据北京的王誓华律师的经验,律师不进行调查工作,所作辩护可能接近流于形式。辩护律师在办案中要善于调查,工作应坚持“无限进行”的原则,只要有利于当事人利益,应该进行工作,这也是律师独立行使辩护权的体现。在如何调查方面,王律师认为,律师对于那些没有被载入诉讼卷宗的证据材料,应当向法院及时申请调取,这是律师获取对被告人有利证据的一个方法。在调查过程中,应当首优选行客观证据材料的调取,然后再进行证人证言的调取,以作为客观证据材料的补强证据。对于其证言存有争议的证人,律师应当坚持申请法院传召其出庭作证,发问时找到一个好的切入点,这样有可能取得意想不到的良好效果。按照广东的丁一元律师的观点,刑事辩护是一个“良心活儿”,证据是刑事诉讼的核心和灵魂,是成功辩护的关键因素。凡是不以调查积极辩护为目的的辩护都是不可取的。尽管在中国调查的难度和风险都远远大于其他,但是律师调查,“愿与不愿是主观态度问题,能与不能是客观因素问题,怕与不怕是水心态问题”。如只守不进攻,永远不会取胜,进攻才是优选的守。所谓积极辩护,是律师通过发现、寻找有利于被告人的证据,来否定有罪指控的辩护活动。相反,消极辩护是“不、不踩线,等着阅卷开庭,挑公诉人案卷中的毛病”,“往往选择以‘事实不清、证据不足’这种泛泛之谈为辩点,或者以被告人无前科、家庭情况不好、以往表现不错、悔罪态度好等品格证据”来进行的辩护活动。丁律师根据切身辩护经历,认为通过积极调查,可以改变案件的定,降低法院犯罪数额的认定,获取排除非法证据的线索,发现自首的材料。除此以外,通过调查,还可以“促的量刑证据、制造新的量刑情节”,比如推动立功、促成和解和赔偿等,使得案件的辩护取得较好的效果。以下是该律师通过调查取得积极效果的案例案例一调查,改变定2000年我的梁某非法持有案,一审时法院判处他无期徒刑,并处罚金10万元,没收非法所得50万元,二审法院改判10年有期徒刑。这个案件在一审时我做了改变定的辩护,以窝藏罪来辩护,但没被法院采纳。二审时我经过搜索信息,调查证人,询问到一个新的线索,通过新的证人证实有人在某天早上交了一份东西给被告人。我将调查笔录交给了广东省不错法院合议庭,并申请合议庭调查,很后二审法院认定了这份证据,成功将非法持有案件改为窝藏案件,由无期徒刑改判为有期徒刑10年,并将没收的现金与罚金退还。案例二调查,降低数额去年我在天河区法院的周某受贿44万一案,很终判缓刑。我接受委托以后,发现他没有自首情节,还做过受贿有罪供述,但后来一直否认控罪。这类案件如果我不进行调查,结果是大家预料的10年以上有期徒刑。我经过阅卷、会见,发现这个案子有两个问题:一是主体身份存疑,被告人当时在马会公司任经理,但属于受聘的,且上级单位是联营质,其中有非国有的成分,经过调查,认定主体身份是非工作人员。二是金额有误,其中一笔10万元的金额,被告人否认为受贿款,而承认是借款,但检察认为行贿人与被告人有业务往来,且笔录中承认是送给被告人的,所以认定是行贿款。后来我冒着风险去调查控方证人,询问时对方承认此款是借款,我将此询问笔录作为证据提交法院,并申请证人出庭。但开庭时证人并未出庭,很后法官认定辩方和控方的两份证据是相互对立的,且证人未能到庭作证,按照疑罪从无的原则,认定这笔10万元的受贿款不成立,判决认定为非工作人员受贿,受贿额为34万,判处被告人缓刑。从此案来看,如果不大胆地调查,被告人的刑期不可能为缓刑。案例三调查,获取排除非法证据的线索目前我正在一件制造案。当我去清远一个县级看守所会见犯罪嫌疑人时,发现其双脚被打得皮开肉绽、淤血肿胀。因为看守所不要求保管手机,当时我纠结了很久是否应该掏手机拍照,将来排除非法证据时使用。虑到可能面临行政处罚,很后无奈放弃。但我仍然内疚至今,即使证据来源不合法,也是有效的。案例四调查,发现自首线索我曾张某故意伤害致死的案件,一审佛山市中级法院判处被告人无期徒刑。二审时被告人委托我。通过会见,我发现一个情节。当时被告人和工友在工厂斗殴后,用木棒把被害人打倒在地不知死活。当潜逃到妹妹处后,他朋友打电话说被害人在医院救,且也介入调查了,让他赶紧到医院送钱救。他听后立即赶到医院,被埋伏在医院的便衣抓获。我当时听后觉得被告人的行为可以构成自首,于是找到其朋友,后来不错法院也采纳了我的观点,从无期徒刑改为有期徒刑15年。还有地产公司翟某职务侵占28万元一案。案发后当事人曾与单位款项处理事情进行沟通,在协商未果之后乘坐飞机离开广州,到达机场后随即被抓获。通过了解情况,我找其单位做了一份调查笔录,证明其是在不知道网上追逃的情况下,坐飞机回娘家,且与单位早有过协商,并不属于卷款潜逃,相反属于自首情节。的起诉意见书没有认定自首,但海珠区检察院采纳了我关于自首的意见。很后也取得缓刑的理想效果。当然,也有更多律师对调查持极其谨慎的态度,强调要范调查过程中的职业风险。特别是在面临我国刑法第306条所设定的“妨碍作证罪”的情况下,律师在调查方面应当格外留意,避自身陷入刑事指控之中。甚至有个别侦查人员更是对律师发出明确的警告:“千万不要把当事人给救出来了,却把自己给送进去了。”广东的刘凡律师更是对律师如何范调查中的职业风险提出了系统的建议:律师接受委托后,是否进行调查,应当对调查的必要和显现或潜在的风险进行充分的评估、研判。如果确有调查必要的,方可进行调查;对于无调查必要的,不能进行调查。其中,对于无关紧要、不影响定罪量刑的证据优选不调取,对于已经客观存在的书证、物证可以适当调查,对于主观较大的证人证言或者证人作出的书面证词的调查务必十分慎重,不能轻率或盲目进行。从证据效力、审判实践中对证人证言的采信经验及大量可以汲取的反面教训出发,下列情形的证人,不得进行调查:(一)受贿案的行贿人(或者查办的“双规”案件的有关证人);(二)证言不明确、反复、不稳定而或检察已经多次的证人;(三)证言属于“孤证”(即缺乏旁证或其他证据相互印证)的证人;(四)案件的处理结果与其有直接的利害关系的证人(如案件的受害人,故意杀人、故意伤害案件的被害人及其家属,交通肇事案件的被害人及其家属等)。律师认为证人确有调查必要的,除了选择自行调查这种方式外,还应该尽量虑:(一)优选申请侦查、检察或法院调查;(二)优选申请证人出庭作证,而不直接向其本人调查。对于侦查或检察已经多次的证人,建议一般不再重新自行调查,如果对其证言有异议而且认为其证言事关重大的,可以向法院申请该证人出庭作证以便质证。律师自行向证人调查的,必须做到合法、客观、全面,而且要注意方式方法。具体来说:(一)在调查时,只要条件许可,尽量由两个律师进行;对于重大、复杂、敏感或定争议较大的案件,必须由两个律师进行(二)律师向证人调查而询问证人时,应当提醒其他人员回避,拒绝证人以外的无关人员(尤其是其家属、亲友)在场,更不得由被告人家属、亲友陪同一起。因为,询问证人时,如果有其他人员在场,会影响到的客观、真实。更重要的是,如果有与犯罪嫌疑人、被告人有利害关系或利益关系的他人在场,一旦证人“翻证”(改变证言),证人可能以此为由将所谓受到他人在场的心理压力而不能如实回答的责任推到律师头上。(三)调查证人时,应当向证人单独,不得向多个证人同时。向未成年人时,应有监护人在场,并请监护人在笔录上签字。(四)调查证人时,必须向证人说明作伪证所负的法律责任,必须强调证人应当如实作证,询问切忌粗糙、简单而应该尽可能详细、具体,提问不能含糊其辞或模棱两可,更不得带有主观倾向进行提问。(五)询问证人制作的笔录字迹要清晰,修改处和每一页都要签字、捺印手印,很后形成的笔录要由证人阅看或向其宣读并签字确认。(六)为了自我保护和止调查证人出现不必要的纰漏、麻烦,对于重大、复杂、敏感或争议较大的案件向证人进行调查时,建议尽量做到全程录音录像、请公证予以公证或证人同时亲笔书写证词等多种形式的配合及相互补充,一并提交给法庭。对于律师的实质辩护、积极辩护乃至有效辩护而言,调查是很好重要的工作保障。而对于律师自身的维权而言,调查有可能带来很好多的职业风险,律师需要小心翼翼,时刻范因为调查而“引火烧身”。这种令人压抑和无奈的环境,使得大量律师在调查前都望而却步。既然如此,律师究竟应当如何展开有效的调查工作呢?律师又如何在“救人过程中展开自救工作”呢?根据一些资历律师的辩护经验,在调查方面,律师应当“有所作为”,通过调查来获取新的证据材料,获得新的证人出庭作证的机会,这是有效展开积极辩护的基本要求。但另一方面,律师也应当谨慎从事,做到“有所不为”,把握律师执业的底线,凡事做到留有余地,控制住自己的情绪,掌握好调查的节奏和火候,做到调查“零风险”。其一,律师调查应当按照程序规范谨慎展开。律师自行向有关单位或个人进行调查的,应当尽量避一人单独进行,优选在至少一名律师助理陪同下,进行调查工作。调查无论是在城镇还是在乡村,尽可能请一名无利害关系的第三人陪同在场,充当事实上的“见证人”。调查要做好相关的书面记录,完整而准确地记录调查的过程,并要求所有参与调查的在场人员签字或者盖章。在有条件的情况下,律师可以对调查的全过程进行录音录像,并制作多份视听资料。其二,调查应同时搜集两种证据材料:一是结果证据,二是过程证据。“调查”,顾名思义,似乎是律师向有关单位或者个人搜集“证据材料”的活动,获取这些“证据材料”是调查的主要目的。但实际上,律师通过调查既要获取诸如物证、书证、视听资料、电子数据等实物证据材料,也要真实地记录调查的过程,从而形成有关调查程序合法和完整的“过程证据”。而在言词证据的收集方面,律师除了制作证人询问笔录,或者请求其提交书面证言材料以外,还应将询问证人的过程进行准确无误的记录,从而形成有关该证言提取过程的证据材料。将来在法庭审理中,律师除了将调查的结果,也是实物证据和言词证据提交法庭以外,还应将那些记录调查过程的证据材料,如询问笔录、录音录像材料等,一同加以提交。制作并提交过程证据,主要目的在于向法庭证明调查的真实、合法和完整,以便回应公诉方可能提出的质疑和挑战,以维护本方所调取的证据材料的证明力和证据能力。其三,律师所获取的证据材料,包括实物证据和言词证据笔录,未经提交法庭予以审核确认,并被纳入法庭调查的范围,不属于证据。在调查方面,很多律师都想当然地以为自己所调取的证据材料具有证据效力,并据此讲述一个与指控事实接近不同的“新故事”。但是,我国实行的是案卷移送制度,检察在提起公诉时将案卷材料一并移交法院,法院在全面审阅侦查笔录和审查起诉笔录的基础上,开始进行审判前的准备工作。这意味着公诉方提交的案卷笔录材料都被法院接纳为“证据”。当然,这些“证据”要转化为“定案的根据”,还需要通过法庭上对其证明力和证据能力的审查和判断。但是,辩护律师经过调查所获取的材料,连“证据”都不算,很多算是一种“证据材料”或者“证据线索”。要想使这些“证据材料”转化为“证据”,律师必须将其提交法院,请求其将这些材料纳入法庭调查的范围。因此,在开庭前的准备阶段,尤其是在庭前会议阶段,律师应当提出申请,请求法院将本方所调取的材料纳入法庭调查的范围,如将有关实物证据出示在法庭上,将有关证人传召到法庭上提供证言,等等。法院经过审核,只有同意接纳律师所提交的证据材料,这些材料才具有“证据”的效力。当然,与公诉方的证据一样,这些被接纳为“证据”的辩护方材料,要转化为“定案的根据”,也要经过法庭上的举证、质证和辩论,并很终获得法庭的采信。其四,尽量避对控方证人或被害人进行单方面的调查工作,如果实在要进行调查核实证据,也要告知办案,并建议控辩裁三方共同前往调查。在调查方面,律师优选的职业风险来自对被害人或控方证人的单方面调查活动,尤其是在这种调查过程中,被害人或控方证人改变了或推翻了原有的证言陈述,而作出了有利于被告人的陈述。为避激化盾,引起公诉方的激烈反应,辩护律师应尽可能避对被害人或控方证人进行单方面调查活动。换句话说,律师尽量不要私自找被害人或控方证人进行调查。这是避职业风险的基本要求。但是,律师如发现某一被害人或者控方证人提供了前后自相盾或者不可信的证言陈述,不得不对其进行当面调查的,也应当及时告知办案。尤其是在检察提起公诉之后,律师应尽快告知法院。在办案不表示反对的情况下,律师应请求法官、公诉方一同前往调查,向被害人或者相关证人进行当面询问,以便对其证言陈述作出全面的调查核实。其五,遇有法院、公诉方拒绝共同前往调查核实证言陈述的情况,律师应及时向法庭提出传召其出庭作证的申请,使其在法庭上接受控辩双方的交询问。在公诉方或者法院拒绝共同前往调查核实证言陈述的情况下,律师应提出传召被害人、控方证人出庭作证的请求。为说服法官接受这一请求,律师应当说明对该被害人陈述笔录、控方证人证言笔录所提出的质疑,并说明该陈述笔录和证言笔录对于定罪或者量刑具有重大影响,非经出庭作证,无法对其查证属实。一旦法院接受了律师的请求,律师要做好当庭对被害人、证人进行交询问的准备工作。

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